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论对侵犯商业秘密罪中第三人过失的排除【侵害商业秘密律师】

时间:2020-02-10 12:24来源:广东长昊律师事务所

: 我国刑法在侵犯商业秘密罪的主观方面的规定没有遵循过失犯罪应由法律明文规定的原则, 这不可避免地造成了理论界对该罪罪过形式的分歧。理论界的争议也影响了侵犯商业秘密罪在司法实践中的适用, 导致了罪与非罪的界限不清。虽然第三人过失侵犯他人商业秘密的行为是客观存在的, 但将其纳入刑法的调整范围, 会导致对商业秘密保护的过于偏颇。因此, 应将第三人过失侵犯他人商业秘密的行为排除在刑法调整之外。
关键词: 侵犯商业秘密罪; 罪过形式; 第三人过失
 
   一般情况下, 侵权民事责任的范围取决于损害的有无或大小, 其并不因为行为人的故意或过失以及过错程度大小而有所不同。而在刑事司法中, 不同的罪过形式则直接反应了行为人主观恶性的大小、犯罪的社会危害性大小和实现刑罚目的的难易程度, 从而会影响到行为人刑事责任的轻重。因此, 正确认识并区分不同的罪过形式, 对正确区分罪与非罪以及此罪与彼罪、切实贯彻罪责刑相适应原则和正确量刑具有非常重要的意义。
 
   一、侵犯商业秘密罪的罪过形式论争
 
   我国 1979 年刑法并没有规定侵犯商业秘密罪。但随着我国市场经济的建立与发展, 商业秘密日益成为企业生存发展的秘密武器。其一旦受到侵犯, 轻者使企业丧失竞争优势, 重则危及企业的生存。针对这种状况,1997 年刑法专门设立了侵犯商业秘密犯罪, 以保障商业秘密的有偿转让和合理竞争。但自本罪设立以来, 理论界有关其罪过形式的争论就一直没有停息过。目前主要有以下几种不同的观点: 第一种观点认为, 本罪的主观方面是故意, 而且只能是直接故意, 如果行为人因间接故意、过失而泄露他人商业秘密的, 不构成本罪。第二种观点认为, 本罪的主观方面通常是直接故意, 但也不排除间接故意。第三种观点认为, 本罪的主观方面既可以是故意, 也可以是过失。第四种观点认为, 侵犯商业秘密的行为可分为直接侵犯商业秘密的行为和间接侵犯商业秘密的行为, 前者主观方面只能是故意, 后者主观方面既 以是故意也可以是过失。第五种观点认为,《刑法》第二百一十九条列举的四类侵犯商业秘密行为, 除第一类只能由故意构成外, 其余的均可由故意或过失构成。第六种观点认为, 在《刑法》第二百一十九条列举的四类侵犯商业秘密行为中, 第一类行为人的主观方面只能是故意; 第二类、第三类中“披露”行为的主观方面既可以是故意也可以是过失, 而“使用或者允许他人使用”的行为只能由故意构成; 第四类中第三人“获取、使用或披露他人的商业秘密”的行为的主观方面既可以是故意也可以是过失。
 
   二、第三人过失侵犯他人商业秘密的行为出罪之必要性
 
   ( 一) 将第三人过失侵犯他人商业秘密的行为入罪不符合罪责刑相适应原则
 
   依据刑法理论, 过失犯罪人的人身危险性和主观恶性都要小于故意犯罪人, 因此, 本着罪刑相适应的原则, 对过失犯罪人的处刑要大大轻于故意犯罪人。如果间接侵犯商业秘密的犯罪行为的罪过可以由过失构成, 那么就会出现故意犯罪与过失犯罪的法定刑相同的情况。这种漠视行为人主观恶性和人身危险性差异的做法显然有悖于过失犯罪的处刑要轻于故意犯罪的处刑的立法惯例, 也不符合罪责刑相适应的刑法基本原则。因此, 第三人间接侵犯他人商业秘密的行为的主观方面只能是故意, 而不能是过失。
 
   ( 二) 将第三人过失侵犯他人商业秘密的行为入罪有悖于现代法治的价值取向
 
   1. 不利于社会公正的实现。首先, 从商业秘密的自身特点来看, 商业秘密权是在权利人采取保密措施的基础上得以存在的权利。权利人为了达到长期拥有自己的商业秘密的目的, 往往采取非常严格的保密措施, 即使是在商业秘密的合法许可使用过程中, 权利人也可能保留部分秘密不让被许可方了解。 所以, 第三人在正常情况下很难弄清相关人所掌握的商业秘密的真正来源, 也就难以断定自己对该项秘密的获取是否合法。第三人作为商业秘密的非直接获取人, 如果被要求在正常的市场流转中谨慎地注意他人是否为商业秘密的合法持有人, 那么其负担明显要高于那些明知商业秘密非己所有而披露、使用或允许他人使用的人的负担, 这明显是不公平的。其次, 从商业秘密的表现形式来看, 有些商业秘密是一些“祖传秘方”, 根本就没有技术载体, 故第三人也就无法从技术资料方面查证对方商业秘密的来源是否合法。由于商业秘密本身的特殊性及商业秘密权利公示制度的建立尚处于一种设想之中, 这种 信息不对等状况造成的实质不公并不是一个可以忽 视的客观存在。最后, 如果将过失包括在第三人间接侵犯他人商业秘密的主观罪过之中, 就会带来另一个问题: 模糊善意第三人与侵权人的界限。
 
   2.有悖于刑法的谦抑性原则。刑罚是一种最严厉的强制性法律制裁方法, 对其适用应保持小心谨慎的态度。相对于其他法律手段, 刑法总是在经济、行政的手段不足以救济权益的情况下才被动用的。如果将第三人过失侵犯他人商业秘密的行为规定为犯罪, 虽然可以利用刑罚的威慑性加强对商业秘密的保护, 但其既不利于经济交往的安全, 也不利于交易自由的实现, 利少而弊多。
 
   三、第三人过失侵犯他人商业秘密的行为出罪之可行性
 
   发达国家对侵犯商业秘密罪主观要件的规定是非常严格的, 一般将其限定为故意。对于过失侵犯商业秘密的行为, 多数国家不以犯罪论处, 更鲜有单独将第三人过失侵犯商业秘密的行为入罪的。同时, 世界上主要的工业化国家, 例如英国、美国、法国、德国和奥地利等, 对侵犯商业秘密的刑事制裁主要限于工业间谍和窃取商业秘密的行为。在商业秘密立法较为完善的美国, 有关侵犯商业秘密的罪名也只有两个: 其一是经济间谍罪, 其二是窃取营业秘密罪。此二罪均要求主观上是故意方可成立。日本虽然在《不正当竞争防止法》中明确规定了过失侵犯商业秘密的刑事责任, 但其仅限于重大过失, 轻过失不在此限。而根据日本的法学理论, 依行为人欠缺“注意”程度的不同, 过失被分为具体的过失、抽象的过失和重大过失三种类型, 重大过失相当于故意。
 
   四、结语
 
   无论是从我国刑事立法的内外协调性、《刑法》 第十五条第二款所折射出的关于过失犯的罪刑法定原则上讲, 还是就刑法的立法精神及现实可行性而言, 第三人过失侵犯他人商业秘密的行为都不应被当作犯罪处理。因此长昊商业秘密律师认为, 应当去除《刑法》第二百一十九条第二款中“应知”一词, 将第三人过失侵犯他人商业秘密的行为明确排除在犯罪之外。
 


 
 
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